Коммерческие организации как субъекты хозяйственной деятельности. Коммерческие юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности

Открытие  12.02.2021

Согласно ст. 48 ГК РФ юридическим лицом признается организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Правоспособность юридического лица возникает с момента его создания, то есть государственной регистрации (п. 3 ст. 49 и п. 2 ст. 51 ГК РФ), и прекращается в момент исключения его из единого государственного реестра юридических лиц (п. 9 ст. 63 ГК РФ).

Различают два вида правоспособности юридических лиц:

· Общая (универсальная) правоспособность. Означает возможность участия юридического лица в любых правоотношениях, то есть осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством.

· Специальная (целевая) правоспособность. Предполагает наличие у юридического лица только таких прав и обязанностей, которые соответствуют целям его деятельности, определенным законом или учредительными документами.

Согласно п. 1 ст. 49 ГК РФ «юридическое лицо может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его учредительном документе, и нести связанные с этой деятельностью обязанности. Коммерческие организации, за исключением унитарных предприятий и иных видов организаций, предусмотренных законом, могут иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом».

Таким образом, общей правоспособностью обладают все коммерческие юридические лица за исключением государственных унитарных предприятий и организаций, для которых законом определена специальная правоспособность (например, страховые компании). Все остальные юридические лица обладают специальной правоспособностью.

Учредители коммерческого юридического лица могут наделить создаваемую ими организацию специальной правоспособностью, определив в учредительных документах перечень видов деятельности, которые она будет осуществлять. Однако такое самоограничение правоспособности будет иметь силу для других участников оборота, если им было известно о таком ограничении. Так, согласно ст. 173 ГК РФ сделка, совершенная юридическим лицом в противоречии с целями деятельности, определенно ограниченными в его учредительных документах, может быть признана судом недействительной по иску этого юридического лица, его учредителя (участника) или иного лица, в интересах которого установлено ограничение, если доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать о таком ограничении.

Правоспособность юридического лица может быть ограничена государством. Например, виды деятельности, на которые требуется лицензия, предприятие может осуществлять только после ее получения, независимо от того, зафиксирована ли возможность осуществления данного вида деятельности в учредительных документах юридического лица. Действующим законодательством предусмотрено лицензирование страховой, банковской, перевозочной, строительной деятельности, дилерской, брокерской и некоторых иных профессиональных видов деятельности на рынке ценных бумаг и некоторых других видов деятельности.

В целях обеспечения нормального хозяйственного оборота законодательство предусматривает индивидуализацию юридического лица.

Индивидуализация юридического лица - это его выделение из общей массы всех других организаций. Она осуществляется путем определения его местонахождения и присвоения ему наименования. Средства индивидуализации юридического лица позволяют четко определить, какая именно организация является стороной в гражданском правоотношении либо в судебном споре, какому именно юридическому лицу принадлежат те или иные субъективные права и обязанности.

Наименование юридического лица . Юридическое лицо обязательно должно иметь полное наименование на русском языке. Кроме того, оно может дополнительно иметь полное наименование на одном из языков народов Российской Федерации и (или) на иностранном языке, а также сокращенное наименование. Оно обязательно должно содержать указание на его организационно-правовую форму (хозяйственное товарищество или хозяйственное общество определенного вида, унитарное предприятие, учреждение и т.п.).

Наименование коммерческой организации называется фирменным наименованием (или фирмой). Право на фирму, то есть использование фирменного наименования в гражданском обороте, возникает с момента его государственной регистрации. Такая регистрация осуществляется одновременно с государственной регистрацией самого юридического лица путем внесения фирменного наименования в единый государственный реестр. Право на фирму относится к категории личных неимущественных прав и носит абсолютный характер. Оно защищается законом от нарушений.

Место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации (п. 2 ст. 54 ГК РФ) и обязательно указывается в его учредительных документах.

Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия такового - иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности (ст. 8 ФЗ
от 08.08.2001г «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»). При перемене места нахождения юридического лица регистрирующий орган по прежнему месту вносит в реестр соответствующую запись и пересылает регистрационное дело в регистрирующий орган по новому месту нахождения.

Юридические лица могут быть организациями, преследующими извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности (коммерческие организации ) либо не имеющие извлечение прибыли в качестве такой цели и не распределяющие полученную прибыль между участниками (некомммерческие организации ).

Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, могут создаваться в организационно-правовых формах хозяйственных товариществ и обществ, крестьянских (фермерских) хозяйств, хозяйственных партнерств, производственных кооперативов, государственных и муниципальных предприятий. (п.2 ст.50 ГК РФ).

Кроме того, согласно введенной в действие Федеральным законом от 5.05.2014г № 99-ФЗ с 1 сентября 2014 г. ст.65.1 ГК РФ предусмотрено деление юридических лиц на корпоративные (корпорации) учредители (участники) которых обладают правом участия (членства) в них и формируют их высший орган и унитарные, учредители которых не являются их участниками и не приобретают в них права членства.

К корпоративным юридическим лицам относятся хозяйственные товарищества и общества, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйственные партнерства, производственные и потребительские кооперативы, общественные организации, ассоциации (союзы), товарищества собственников недвижимости, казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, а также общины коренных малочисленных народов Российской Федерации.

Унитарные юридические лица создаются в форме государственных и муниципальных унитарных предприятий, фондов, учреждений, автономных некоммерческих организаций, религиозных организаций, публично-правовых компаний.

Охарактеризуем некоторые из перечисленных организационно-правовых форм юридических лиц - коммерческих организаций.

Хозяйственные общества и товарищества являются коммерческими корпоративными организациями и имеют много общего. Они образуются, как правило, несколькими учредителями (граж­данами и (или) юридическими лицами) для совместной хозяйст­венной деятельности на основании договора между ними.

Имущество хозяйственного общества или товарищества (их уставный или складочный капитал) создается за счет вкладов уч­редителей и участников, а также производится или приобретается в процессе деятельности общества или товарищества. Вкладом могут быть деньги, ценные бумаги, другое имущество, а также иные права, имеющие денежную оценку, в том числе права на объекты интеллектуальной собственности (например, изобрете­ние, товарный знак, фирменное наименование и др.).

Как указывается в ст. 66 ГК РФ, уставный или складочный ка­питал общества или товарищества разделен на доли (вклады) учре­дителей (участников), однако имущество, составляющее уставный (складочный) капитал, не становится долевой собственностью уч­редителей (участников). Это имущество является собственностью общества или товарищества, т.е. каждый учредитель или участник после внесения своей доли в уставный (складочный) капитал теря­ет право собственности на свою долю. Эта доля, как и все осталь­ные, становится собственностью общества (товарищества). Разде­ление уставного (складочного) капитала на доли необходимо потому, что объем правомочий участников определяется пропорционально их долям в уставном капитале общества, хозяйственного общества некоторых прав и обязанностей учредителя (участника) по отношению к обществу (товариществу) зависит от размера вклада, внесенного им в уставный (складочный) капитал. Например, учредители (участники) имеют право: принимать уча­стие в распределении прибыли, причем доля прибыли обычно пропорциональна размеру вклада; в случае ликвидации общества (товарищества) получить часть имущества, оставшегося после рас­четов с кредиторами. Размер этой части, как правило, тоже зави­сит от вклада в уставный (складочный) капитал.

Данные права, которые учредители (участники) приобретают по отношению к обществу (товариществу) взамен утраченного права собственности на свой вклад, называются обязательствен­ными. В число прав учредителей (участников) входят также: право на участие в управлении делами организации, право на получение информации о деятельности общества или товарищества и другие права, предусмотренные законом или учредительными докумен­тами.

В п. 2 ст. 67 ГК РФ указано, что участник хозяйственного товарищества или общества наряду с обязанностями, предусмотренными для участников корпораций пунктом 4 ст. 65.2 ГК РФ также обязан вносить вклады в уставный (складочный) капитал товарищества или общества, участником которого он является в порядке, размерах, способами, которые предусмотрены учредительным документом хозяйственного товарищества или общества, и вклады в иное имущество хозяйственного товарищества или общества. Участники хозяйственных товариществ и обществ могут нести и другие обязанности, предусмотренные законом и их учредительными документами.

В то же время хозяйственные общества и хозяйственные то­варищества имеют существенные различия. Основное различие между ними заключается в том, что товарищества - это объедине­ния лиц и капиталов, а общества - это только объединения капи­талов. Поэтому основной обязанностью участников товариществ является помимо внесения вклада в складочный капитал также личное участие в деятельности товарищества. Поэтому гражда­нин или юридическое лицо может быть участником только одно­го товарищества. Так как участники общества не обязаны участ­вовать в его делах, они могут одновременно состоять в нескольких обществах. Кроме того, участниками товарищества могут быть только граждане, зарегистрированные в качестве предпринимате­лей, и коммерческие организации, так как предпринимательскую деятельность товарищества осуществляют непосредственно его участники. В обществах могут участвовать любые дееспособные граждане и юридические лица, за исключением государственных, муниципальных юридических лиц и учреждений, которые обяза­ны получить на это согласие собственника имущества.

Хозяйственные товарищества бывают двух видов - полные
това­рищества и товарищества на вере (коммандитные товарищества).

Полным товариществом признается такое, участники которо­го (они называются полными товарищами) занимаются предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут от­ветственность по его обязательствам своим личным имуществом (ст. 69 ГК РФ). Как правило, форма товарищества используется для осуществления семейного предпринимательства.

Управление делами товарищества характеризуется рядом
осо­бенностей. Во-первых, каждый участник вправе действовать от имени товарищества, т.е. сделки, заключенные полным товари­щем, влекут возникновение прав и обязанностей для самого това­рищества. Согласно
ст. 73 ГК РФ, участие полного товарища в де­лах товарищества является не только его правом, но и обязан­ностью. В связи с этим в товариществе не создаются органы управления, поэтому нет необходимости в уставе. Однако учреди­тельным договором, на основании которого действует полное то­варищество, может быть установлено, что дела товарищества ве­дутся совместно всеми товарищами либо ведение дел поручается одному участнику. При совместном ведении дел товарищества его участниками для совершения каждой сделки требуется согласие всех участников товарищества. Если ведение дел поручается уча­стниками одному участнику или некоторым из них, остальные участники для совершения сделок от имени товарищества долж­ны иметь доверенность от участника (участников), на которого возложено ведение дел товарищества (ст. 72 ГК РФ).

Во-вторых, деятельность товарищества основывается на лично-доверительных отношениях. По п. 1 ст. 75 ГК РФ, участни­ки полного товарищества солидарно несут субсидиарную ответст­венность своим имуществом по обязательствам товарищества. При недостатке имущества для погашения его долгов кредиторы вправе требовать удовлетворения из личного имущества любого участника товарищества. В связи с этим возможна ситуация, когда по сделкам, заключенным одними участниками, будут отвечать другие участники. Участники не могут своим соглашением огра­ничить или устранить полную ответственность по долгам товари­щества. Кроме того, полную ответственность будут нести и те уча­стники, которые не являются его учредителями, а вступили в товарищество после его регистрации. Если какой-то участник вы­бывает из товарищества, он продолжает отвечать по обязательст­вам товарищества, возникшим до момента его выбытия, в течение двух лет со дня утверждения отчета о деятельности товарищества за год, в котором он выбыл из товарищества. Такая серьезная ответственность участников полного товарищества является надеж­ной гарантией прав его кредиторов, поэтому для полного товари­щества закон не устанавливает минимального размера его скла­дочного капитала, но, тем не менее, собственное имущество у полного товарищества как юридического лица все-таки должно быть. Поэтому одной из важнейших обязанностей полных това­рищей является обязанность внести не менее половины своего вклада в складочный капитал товарищества к моменту его регист­рации. Остальная часть должна быть внесена в сроки, указанные в учредительном договоре, в противном случае возникает обязан­ность возместить товариществу причиненные убытки.

Прибыль и убытки полного товарищества распределяются меж­ду участниками пропорционально их вкладам, если другое соот­ношение не установлено учредительным договором (ст. 74 ГК РФ).

Правило, заключающееся в том, что лицо может быть участни­ком только одного полного товарищества, вытекает также из пол­ной ответственности участников по долгам товарищества, так как только в этом случае полная ответственность товарищей будет ре­альной, а не превратится в фикцию.

Каждый из участников вправе выйти из полного товарищест­ва. Это намерение должно быть заявлено участником не менее чем за 6 месяцев до фактического выхода из товарищества. Одна­ко если товарищество создано на определенный срок, то добро­вольный выход из него допускается только по уважительной при­чине.

В случае выхода (или смерти) участника полное товарищество может быть ликвидировано, так как товарищество – это, прежде всего объединение лиц, а не капиталов и здесь очень важен лич­ный элемент. В силу повышенной ответственности, которую не­сут участники по долгам товарищества, они должны доверять друг другу. Поэтому иногда очень сложно заменить выбывшего участ­ника. Если деятельность полного товарищества, тем не менее, мо­жет быть продолжена, товарищество не ликвидируется.

Участник полного товарищества может быть в судебном по­рядке исключен из товарищества по единогласному решению всех остальных участников при наличии серьезных причин, в ча­стности вследствие грубого нарушения этим участником своих обязанностей или обнаружившейся неспособности его к разумно­му ведению дел.

Участнику, выбывшему из полного товарищества, выплачива­ется стоимость имущества, составляющая его долю в складочном капитале товарищества. Если в качестве доли было внесено ка­кое-то имущество в натуре, оно может быть возвращено только с согласия всех участников товарищества. В случае смерти (или ре­организации) участника полного товарищества его наследник (правопреемник) может вступить в товарищество, но лишь с со­гласия других участников. В противном случае ему выплачивается стоимость перешедшей по наследству (в порядке правопреемства) доли.

Участник полного товарищества может передать свою долю в складочном капитале другим лицам с согласия всех остальных участников. При передаче доли к новому участнику переходят также права и обязанности выбывшего участника. Если в товари­ществе остается единственный участник, товарищество должно быть ликвидировано или в течение 6 месяцев преобразовано в хо­зяйственное общество.

Товарищество на вере, или коммандитное товарищество (ст. 82-86 ГК РФ) имеет много общего с полным товариществом. Товарищество на вере – также, прежде всего объединение лиц, а не капиталов. Поэтому здесь тоже очень важен личный момент: пол­ные товарищи товарищества на вере отвечают по обязательствам товарищества всем своим имуществом. Их обязанности не огра­ничиваются внесением вклада в имущество товарищества, они также обязаны участвовать в делах товарищества. Поэтому в това­риществе на вере не создаются специальные органы, которые осу­ществляют полномочия юридического лица. На это имеют право все полные товарищи, если иное не предусмотрено учредитель­ным договором (как в полном товариществе). Этим объясняется тот факт, что товарищество на вере (как и полное товарищество) не имеет устава, а действует только на основании учредительного договора. Для того чтобы повышенная ответственность полных товарищей по долгам товарищества не превратилась в фикцию, ст. 82 ГК РФ устанавливает следующие правила: лицо может быть полным товарищем только в одном товариществе на вере; полный товарищ в товариществе на вере не может быть участником пол­ного товарищества; участник полного товарищества не может быть полным товарищем в товариществе на вере.

Особенность товарищества на вере заключается в том, что в него наряду с полными товарищами входит один или несколько участников - вкладчиков (коммандитистов), которые несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в пределах сумм внесенных ими вкладов.

В связи с ограниченной ответствен­ностью по долгам товарищества участники - вкладчики (комман­дитисты) не участвуют в управлении и ведении дел товарищества и могут выступать от имени товарищества только по доверенности. У вкладчика товарищества на вере лишь одна обязанность - вне­сти свой вклад в складочный капитал. Участие коммандитистов в товариществе является способом привлечения дополнительных средств.

Из-за отсутствия права на управление делами товарище­ства коммандитисты вынуждены доверять полным товарищам в том, что касается целесообразности использования их вкладов. Поэтому данный вид товарищества имеет и такие названия, как «коммандитное» и «товарищество на вере», которые отражают эти особенности. В ст. 85 ГК РФ перечислены права коммандитиста. Он вправе получать часть прибыли товарищества, причитающую­ся на его долю в складочном капитале, знакомиться с годовыми отчетами и балансами товарищества, а по окончании финансово­го года выйти из товарищества и получить назад или стоимость вклада, или вклад в натуре, если это предусмотрено учредитель­ным договором. Он может также передать свою долю или ее часть другому вкладчику или третьему лицу, причем вкладчики пользу­ются преимущественным перед третьими лицами правом покупки этой доли. Это значит, что в случае продажи своей доли вкладчик должен сначала предложить ее другим вкладчикам и только при их отказе - третьим лицам. Полные товарищи такой привилегией не пользуются.

При ликвидации товарищества на вере вкладчики имеют
пре­имущественное право получить назад свой вклад из того имущест­ва, которое осталось после выплаты долгов товарищества. Остав­шееся после этого имущество распределяется между полными то­варищами и вкладчиками согласно учредительному договору (чаще всего пропорционально их долям в складочном капитале). Товарищество на вере сохраняется при наличии в нем хотя бы од­ного полного товарища и одного вкладчика. Если из него
выбыва­ют все вкладчики, то товарищество должно быть ликвидировано или преобразовано в полное товарищество. Товарищество на вере может быть ликвидировано и в случае выбытия кого-либо из пол­ных товарищей. Однако если деятельность товарищества после этого может быть продолжена, оно не ликвидируется.

В остальном к деятельности товарищества на вере применяют­ся правила, регулирующие деятельность полного товарищества (ст. 82, 86 ГК РФ).

Пунктом 1 ст.66.3 ГК РФ установлено деление обществ на публичные и непубличные .

Публичным является акционерное общество, акции которого и ценные бумаги которого, конвертируемые в его акции, публично размещаются (путем открытой подписки) или публично обращаются. Правила о публичных обществах применяются также к акционерным обществам, устав и фирменное наименование которых содержит указание на то, что общество является публичным.

Общество с ограниченной ответственностью и акционерное общество, которое не отвечает признакам публичного акционерного общества, признаются непубличными.

Правовой статус общества с ограниченной ответственностью,
осо­бенности его деятельности определяются Гражданским кодексом РФ
(ст. 87-94) и Федеральным законом «Об обществах с ограничен­ной ответственностью». Согласно ст. 87 ГК РФ, обществом с огра­ниченной ответственностью признается учрежденное одним или несколькими лицами общество, уставный капитал которого разде­лен на доли определенных учредительными документами размеров.

Общество с ограниченной ответственностью может быть соз­дано одним, двумя и более участниками, каковыми могут являться физические лица (граждане) и юридические лица. Однако обще­ство с ограниченной ответственностью не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, со­стоящее из одного лица. Вместе с тем упомянутым ФЗ определе­но, что число участников общества с ограниченной ответственно­стью не может быть более 50. В случае превышения указанного в Законе предела оно в течение года подлежит преобразованию вак­ционерное общество или производственный кооператив. Если по истечении года число участников общества с ограниченной
ответ­ственностью не уменьшится до установленного законом предела, оно подлежит ликвидации в судебном порядке.

Участником общества с ограниченной ответственностью может быть иностранное юридическое или физическое лицо с учетом особенностей, определенных действующим законода­тельством. Например, в соответствии со ст. 2 ФЗ «Об иностран­ных инвестициях в Российской Федерации» иностранными ин­весторами могут быть:

· иностранное юридическое лицо, гражданская правоспособность которого, определяется в соответствии с законодательством государства, в котором оно учреждено, и которое вправе в соответст­вии с законодательством указанного государства осуществлять инвестиции на территории Российской Федерации;

· иностранный гражданин, гражданская правоспособность и
дее­способность которого определяются в соответствии с
законода­тельством государства его гражданства и который вправе в соот­ветствии с законодательством указанного государства
осуществ­лять инвестиции на территории Российской Федерации.

Дополнительные требования к созданию кредитных организаций
с участием иностранных инвесторов предусмотрены ст. 17, 18 ФЗ «О банках и банковской деятельности».

Не вправе выступать участниками обществ, если иное не
преду­смотрено законом, государственные органы и органы местного самоуправления. Финансируемые собственниками учреждения могут быть участниками хозяйственных обществ только с разре­шения собственника, если иное не установлено законом.

По общему правилу, учредительными документами общества с ограниченной ответственностью являются учредительный дого­вор, подписанный его учредителями, и утвержденный ими устав. Однако если общество учреждается одним лицом, то учредитель­ный договор не оформляется, а учредитель принимает решение о создании общества с ограниченной ответственностью, которое не рассматривается в качестве учредительного документа.

В отличие от товариществ в обществе с ограниченной
ответст­венностью имеется уставный капитал, а не складочный. Уставный капитал, подобно складочному, является суммарной денежной оценкой вкладов участников общества и делится на доли заранее определенных учредительными документами размеров и их номи­нальной стоимости. Причем эти доли соответствуют вкладам уча­стников общества. Уставный капитал, равно как и все остальное имущество общества, является собственностью самого общества, а не его участников. Участники имеют право требования к обще­ству, соразмерное их вкладу, но не право собственности на долю, внесенную в уставный капитал, т.е. им не принадлежит вещное право на внесенную долю.

Вкладом участников в уставный капитал общества могут быть денежные средства, здания, сооружения, оборудование, земля и другие материальные ценности. В качестве вклада в имущество общества с ограниченной ответственностью могут вноситься имущественные права либо иные права, но имеющие денежную оцен­ку. В связи с этим таким вкладом не может быть объект интеллек­туальной собственности (патент, объект авторского права, вклю­чая программу для ЭВМ и т.п.) или ноу-хау. Однако в качестве вклада может быть признано право пользования таким объектом, передаваемое обществу в соответствии с лицензионным догово­ром, который должен быть зарегистрирован в порядке, преду­смотренном законодательством.

Денежная оценка неденежных вкладов в уставный капитал об­щества, вносимых участниками общества и принимаемыми в об­щество третьими лицами, утверждается решением общего собра­ния участников общества, принимаемым всеми участниками об­щества единогласно. Если номинальная стоимость (увеличение номинальной стоимости) доли участника общества в уставном ка­питале общества, оплачиваемой неденежным вкладом, превыша­ет 200 минимальных размеров оплаты труда, установленных феде­ральным законом на дату представления документов для
государ­ственной регистрации общества или соответствующих изменений в уставе общества, такой вклад должен оцениваться независимым оценщиком. Уставом общества устанавливаются виды имущест­ва, которое не может быть вкладом в уставный капитал общества.

Уставный капитал общества с ограниченной ответствен­ностью должен быть на момент регистрации оплачен его участни­ками не менее чем на половину. Оставшаяся неоплаченной часть уставного капитала общества подлежит оплате его участниками в течение первого года деятельности общества. При нарушении этой обязанности общество должно либо объявить об уменьше­нии своего уставного капитала и зарегистрировать его уменьше­ние в установленном порядке, либо прекратить свою деятельность путем ликвидации. Не допускается освобождение участника об­щества с ограниченной ответственностью от обязанности внесе­ния вклада в уставный капитал общества, в том числе путем зачета требований к обществу.

В ст. 90 ГК РФ и в ст. 20 ФЗ «Об обществах с ограниченной
от­ветственностью» предусматривается, что, если по окончании вто­рого или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества с ограниченной ответственностью ока­жется меньше уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала и зарегистрировать его уменьшение в установленном порядке. Если стоимость указанных активов общества становится меньше определенного законом ми­нимального размера уставного капитала, общество подлежит лик­видации.

В целях защиты интересов кредиторов общества и гарантии их прав
ст. 90 ГК РФ установлено, что уменьшение уставного капита­ла общества с ограниченной ответственностью допускается после уведомления всех его кредиторов. В этом случае кредиторы вправе потребовать досрочного прекращения или исполнения соответст­вующих обязательств общества и возмещения им убытков. Увели­чение уставного капитала общества допускается лишь после вне­сения всеми его участниками вкладов в полном объеме.

Несмотря на то, что данное хозяйственное общество называет­ся обществом с ограниченной ответственностью, его участники не несут ответственности по его долгам, а на них возлагается только «риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов» (п. 1 ст. 87 ГК РФ и п. 1 ст. 2 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»).

Следует заметить, что участники общества, внесшие вклады не полностью, несут солидарную ответственность по его обязатель­ствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из участников.

Каждый участник вправе в любое время выйти из общества не­зависимо от согласия других его участников. При выходе ему вы­плачивается действительная стоимость части имущества, соответ­ствующей его доле в уставном капитале общества, в порядке, спо­собом и в сроки, которые предусмотрены ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и учредительными документами общества (ст. 94 ГК РФ, ст. 26 ФЗ). Выходящему из общества участ­нику выплачивается доля прибыли, причитающаяся ему по итогам работы общества, стоимость его вклада в уставный фонд общества и стоимость части имущества, пропорциональная этому вкладу. Размер доли определяется на основании баланса, составленного по итогам года, в котором участник вышел из состава общества.

Предусмотренное ст. 94 ГК РФ и ст. 26 указанного ФЗ положе­ние о праве участника в любое время выйти из общества независимо от согласия других его участников является императивной нормой. Поэтому условия учредительных документов, лишающие участника этого права или ограничивающие его, должны рассматриваться как ничтожные, т.е. не порождающие правовых последствий.

Согласно ст. 93 ГК РФ и ст. 21 ФЗ «Об обществах с ограничен­ной ответственностью», участник общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале общества или ее часть одному или нескольким участникам данного общест­ва. По общему правилу, на совершение такой сделки не требуется согласия общества или других участников общества. Однако в ус­таве общества может быть предусмотрено, что другие участники должны дать согласие (например, единогласно) на продажу или уступку иным образом указанной доли. Продажа или уступка иным образом участником своей доли или ее части третьему ли­цу, т.е. не участнику общества и не самому обществу, возможна, если это не запрещено уставом общества. Например, в уставе об­щества может быть предусмотрено, что продажа или уступка иным образом доли (части доли) третьим лицам не допускается или что доля в уставном капитале общества может быть передана третьим лицам по решению, принятому всеми участниками
обще­ства единогласно.

В соответствии со ст. 93 ГК РФ и ст. 21 указанного ФЗ участни­ки общества пользуются преимущественным правом приобрете­ния доли (части доли) участника общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей. Уставом общества или соглашением участников общества может быть преду­смотрен иной порядок осуществления данного права, например, непропорционально размерам долей участников общества.

В случае, если участники общества не воспользуются своим преимущественным правом в течение одного месяца со дня изве­щения либо в иной срок, определенный уставом общества или со­глашением его участников, доля участника может быть отчуждена третьему лицу. Если это невозможно, а другие участники общест­ва от покупки указанной доли отказываются, общество обязано выплатить участнику ее действительную стоимость либо выдать ему в натуре имущество, соответствующее такой стоимости.

Уставом общества может быть предусмотрено преимущест­венное право общества на приобретение доли (части доли), прода­ваемой его участником, если другие участники общества не использовали свое преимущественное право покупки доли (части доли). В этом случае общество в течение года обязано реализовать ее другим участникам или третьим лицам, например, распределить между всеми участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале общества; продать всем или некоторым участ­никам общества и/или третьим лицам, если это не запрещено ус­тавом общества. Нераспределенная или непроданная часть доли должна быть погашена с соответствующим уменьшением устав­ного капитала общества.

Доли в уставном капитале общества с ограниченной ответст­венностью переходят к наследникам граждан и правопреемникам юридических лиц, являющихся участниками общества, если уч­редительными документами общества не предусмотрено, что та­кой переход допускается только с согласия остальных участников общества. Отказ в согласии на переход доли влечет обязанность общества выплатить наследникам (правопреемникам) участника ее действительную стоимость или выдать им в натуре имущество на такую стоимость в порядке и на условиях, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и учреди­тельными документами общества.

Солидарная ответственность означает ответственность по принципу «один за всех, все за одного» (ст. 323 ГК РФ).

Акционерное общество определяется Гражданским кодексом РФ
(ст. 96) и ФЗ «Об акционерных обществах» (ст. 2) как хозяйственное общество, уставный капитал которой разделен на опреде­ленное число акций; участники акционерного общества(акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества. В пределах стоимости принадлежащих им акций.

Основными правовыми актами, определяющими деятельность акционерных обществ, являются ГК РФ (ст. 96-104), ФЗ «Об ак­ционерных обществах», другие законы и подзаконные акты. Осо­бенности создания и правового положения акционерных обществ в некоторых имущественных сферах (например, банковской, ин­вестиционной и страховой деятельности) определяются феде­ральными законами, например ФЗ «О банках и банковской дея­тельности».

Акционерное общество, как и общество с ограниченной
от­ветственностью, является объединением капиталов. Уставный ка­питал общества составляется из номинальной стоимости акций общества.

Согласно ст. 25 ФЗ «Об акционерных обществах», все ак­ции общества являются именными. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов приви­легированных акций.

Публичное акционерное общество обязано представить для внесения в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведения о фирменном наименовании общества, содержащем указание на то, что такое общество является публичным.

Как считает Асаул А.Н., по степени предпринимательской деятельности, в соответствии с Российским законодательством, организации разделяются на две группы: коммерческие и некоммерческие Асаул А.Н. Организация предпринимательской деятельности - СПб., 2009.- С.85. Прилагательное «коммерческая» означает, что организация является экономически (с денежной точки зрения) мотивированной социальной организацией, имеющей основную цель - получение прибыли. Юридические лица, не имеющие в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли и не распределяющие прибыль между участниками, являются некомерческими организациями.

Коммерческая организация (компания) может иметь в своем составе не одно предприятие (единый имущественный комплекс), осуществляющее предпринимательскую деятельность внутри организации (компании), а несколько.

Согласно п.2 ст.50 ГК РФ коммерческие - организации, преследующие в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли; предпринимательство является их главным стержнем ГК РФ Ст.50.

Коммерческие организации делятся на три крупные категории: организации, объединяющие отдельных граждан (физических лиц); организации, объединяющие капиталы и государственные унитарные предприятия (Рисунок 2. ПРИЛОЖЕНИЕ 2).

К первым относятся хозяйственные товарищества и производственные кооперативы. Гражданский кодекс четко разделяет товарищества - объединения лиц, требующие непосредственного участия учредителей в их деятельности, общества - объединения капитала, не требующие такого участия, но предполагающие создание специальных органов управления. Хозяйственные товарищества могут существовать в двух формах: полное товарищество и товарищество на вере (коммандитное).

В полном товариществе (ПТ) все его участники (полные товарищи) занимаются предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут полную материальную ответственность по его обязательствам. Каждый участник может действовать от имени товарищества, если учредительным договором не установлен иной порядок. Прибыль полного товарищества распределяется между участниками, как правило, пропорционально их долям в складочном капитале. По обязательствам полного товарищества его участники несут солидарную ответственность своим имуществом.

Товариществом на вере, или коммандитным товариществом (ТВ или КТ), признается такое товарищество, в котором наряду с полными товарищами имеются и участники-вкладчики (коммандиты), которые не принимают участия в предпринимательской деятельности товарищества и несут ограниченную материальную ответственность в пределах сумм внесенных ими вкладов. По существу ТВ (КТ) является усложненной разновидностью ПТ.

В полном товариществе и товариществе на вере доли имущества не могут быть свободно переуступлены, все полноправные члены несут безусловную и солидарную ответственность по пассиву организации (отвечают всем своим имуществом).

Хозяйственные товарищества (ХТ), как и хозяйственные общества (ХО), представляют собой коммерческие организации с разделенными на доли (вклады) учредителей (участников) уставным (складочным) капиталом. Различия между ХТ и ХО проявляются, применительно к их более конкретным формам, в способах их образования и функционирования, в характеристиках их субъектов по степени материальной ответственности этих субъектов и т. д. В самом общем виде все эти различия можно трактовать в контексте соотношения партнерства корпораций.

Хозяйственные общества могут создаваться в форме акционерного общества, обще ства с ограниченной или дополнительной ответственнос тью. В товариществах и обществах объединяются сред ства и усилия их участников для достижения единой хо зяйственной цели. Товарищества характеризуются более тесными личными отношениями участников, это чаще всего объединения лиц, в которых личные качества участников имеют определяющее значение. В обществах на первом плане - объединение капиталов, а личные качества уча стников не имеют решающее значение.

Производственный кооператив (артель) - это добровольное объединение граждан для совместного ведения предпринимательской деятельности на началах их личного трудового и иного участия, первоначальное имущество которого складывается из паев членов объединения, несущих субсидиарную ответственность по всем его обязательствам в порядке и размерах, установленных уставом и законодательством о производственных кооперативах (ст. 107 ГК РФ).

К моменту государственной регистрации должно быть оплачено не менее 10% паевого фонда кооператива. Остальная часть оплачивается в течение первого года функционирования производственного кооператива.

Участниками кооператива могут быть граждане, юридические лица (если это предусмотрено уставом). Число членов производственного кооператива не может быть менее пяти. Число членов кооператива, не принимающих личного трудового участия в его деятельности, ограничивается 25% от числа членов, участвующих в работе кооператива личным трудом (ст. 7 Федерального закона «О производственных кооперативах»).

Учредительным документом производственного кооператива является устав. Высшим органом управления является общее собрание членов кооператива, имеющее исключительную компетенцию.

Особенности правового положения производственного кооператива закреплены в ГК РФ, а также в Федеральном законе «О производственных кооперативах».

Как отмечают Переверзев М.П., Лунёва А.М., наиболее распространенными формами организации в крупном и среднем бизнесе являются акционерные общества. Отличие акционерных обществ заключается в том, что им предоставлено право, привлекать необходимые средства путем выпуска ценных бумаг - акций Переверзев М.П., Лунёва А.М. Основы предпринимательства / Под общ. ред. М.П. Переверзева. - М, 2009. - С.27.

Правовое положение акционерного общества определено ГК РФ, а также Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Уставный капитал акционерных обществ формируется из определенного числа акций. Число и номинальная стоимость акций определяется в уставе. При этом участники акционерного общества не отвечают по его обязательствам и несут ответственность за результаты его деятельности в пределах стоимости принадлежащих им акций. Большинство таких обществ в России в 1990-е годы создано путем приватизации государственных или муниципальных предприятий. Приватизация государственного и муниципального имущества -- возмездное отчуждение находящегося в собственности Российской Федерации, субъектов Федерации или муниципальных образований имущества (объектов приватизации) в собственность физических и юридических лиц.

Акционерное общество (АО) - это общество, уставный капитал которого состоит из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами, и, соответственно, разделяется на это число акций, а его участники (акционеры) несут материальную ответственность в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционерные общества делятся на открытые и закрытые (ОАО и ЗАО). Участники ОАО могут отчуждать свои акции без согласия других акционеров, а само общество имеет право проводить открытую подписку на выпускаемые акции и их свободную продажу. В ЗАО акции распространяются по закрытой подписке только среди его учредителей или иного заранее определенного круга лиц, причем количество учредителей в Российском законодательстве ограничивается 50 лицами.

Одним из видов коммерческих организаций являются также государственные и муниципальные унитарные предприятия, правовое положение которых определено ГК РФ, а также Федеральным законом «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».

К государственным и муниципальным унитарным предприятиям (УП) относятся предприятия, не наделенные правом собственности на закрепленное за ними собственником имущество. Это имущество находится в государственной (федеральной или субъектов федерации) или муниципальной собственности и является неделимым. Различают два вида унитарных предприятий (Таблица 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 3) Асаул А.Н.Организация предпринимательской деятельности- СПб., 2008.- С.95:

  • 1) основанные на праве хозяйственного ведения (обладают более широкой экономической самостоятельностью, во многом действуют как обычные товаропроизводители, причем собственник имущества, как правило, не отвечает по обязательствам такого предприятия);
  • 2) основанные на праве оперативного управления (казенные предприятия) - во многом напоминают предприятия в условиях плановой экономики, государство несет субсидиарную ответственность по их обязательствам при недостаточности их имущества.

Устав унитарного предприятия (УП) утверждается уполномоченным государственным (муниципальным) органом и содержит:

  • -наименование предприятия с указанием собственника (для казенного - с указанием на то, что оно является казенным) и место нахождения;
  • -порядок управления деятельностью, предмет и цели деятельности;
  • -размер уставного фонда, порядок и источники его формирования.

Уставный фонд УП полностью оплачивается собственником до государственной регистрации. Размер уставного фонда не меньше 1000 размеров минимальной месячной оплаты труда на дату представления документов на регистрацию.

Если стоимость чистых активов по окончании финансового года меньше размера уставного фонда, то уполномоченный орган обязан уменьшить уставный фонд, о чем предприятие извещает кредиторов.

В отличие от коммерческих юридических лиц - собственников имущества (хозяйственных товариществ, обществ и производственных кооперативов) государственные и муниципальные предприятия:

  • - управляют не своей собственностью, а государственной либо муниципальной;
  • - обладают не правом собственности, а ограниченными вещными правами (право хозяйственного ведения, право оперативного управления);
  • - наделяются специальной (а не общей) правоспособностью;
  • - являются унитарными, так как их имущество не может быть распределено по вкладам (паям, долям).

В Российской Федерации создаются и действуют следующие виды унитарных предприятий:

  • 1) унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения:
    • - федеральное государственное предприятие;
    • - государственное предприятие субъекта РФ (государственное предприятие);
    • - муниципальное предприятие;
  • 2) унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управления:
    • - федеральное казенное предприятие;
    • - казенное предприятие субъекта РФ;
    • - муниципальное казенное предприятие.

Казенные предприятия отличаются от других государственных и муниципальных предприятий тем, что:

  • - наделяются вещным ограниченным правом оперативного управления, тогда как другие государственные предприятия имеют право хозяйственного ведения; предпринимательство организационный коммерческий кооператив
  • -право оперативного управления значительно уже права хозяйственного ведения;
  • -не вправе самостоятельно распоряжаться не только недвижимым, но даже и движимым имуществом;
  • -в отличие от других государственных предприятий, не могут объявляться банкротами;
  • -государство (Российская Федерация или субъект РФ) несет дополнительную ответственность по их обязательствам при недостаточности их имущества;
  • - в них не формируется уставный фонд, в то время как в предприятиях, основанных на праве хозяйственного ведения, такой фонд создается (размер фонда государственного предприятия не может быть ниже 5000 минимальных размеров оплаты труда, муниципального - 1000 минимальных размеров оплаты труда) Смагина И.А. Предпринимательское право - М., 2007- С.19.

Муниципальное унитарное предприятие.

Участником предприятия является его Учредитель - уполномоченный государственный орган или орган местного самоуправления. Данный тип унитарного предприятия основан на праве хозяйственного ведения.

Учредительный документ - устав, утвержденный уполномоченным на то государственным органом или органом местного самоуправления.

Все решения по управлению предприятием принимает руководитель либо иной орган, который назначается собственником его имущества.

По своим обязательствам всем своим имуществом. Не отвечает по обязательствам учредителя. Собственник имущества отвечает по обязательствам предприятия, если его банкротство наступило по вине собственника имущества.

Условия использования прибыли оговариваются в уставе, утверждаемом учредителем.

Ликвидация предприятия осуществляются по решению учредителя -собственника его имущества.

Предприятие может получать помощь со стороны государства или органа местного самоуправления. Однако, руководство и другие работники предприятия не будут в достаточной мере заинтересованы в эффективной работе. МП, как правило, не способны конкурировать с частными предприятиями.

Естественно, что в качестве субъектов торговой деятель­ности могут выступать не только индивидуальные предпри­ниматели. Юридические лица - коммерческие и некоммер­ческие организации - вправе выступать субъектами коммер­ческого права с момента внесения сведений о них в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). Основ­ной целью коммерческой организации является извлечение прибыли из своей деятельности и распределение ее между участниками. Кроме того, коммерческие организации облада­ют общей правоспособностью. Все допустимые организацион- но-правовые формы коммерческих организаций закреплены в ст. 50 ГК РФ. Этот перечень является исчерпывающим.

Самыми распространенными видами коммерческих орга­низаций являются хозяйственные товарищества и общества. Товарищество - это объединение лиц, а общество - объе­динение капиталов. Участники товарищества должны непос­редственно участвовать в деятельности организации. Участ­никами товарищества могут быть индивидуальные предпри­ниматели и коммерческие организации, участниками обще­ства могут быть граждане и юридические лица. Права и обя­занности общества осуществляются исключительно через его органы, в то время как действия полных товарищей являются действиями самого товарищества. Одно и то же лицо может быть участником только одного товарищества, но может участ­вовать в неограниченном числе обществ. Кроме того, различ­на имущественная ответственность участников этих юриди­ческих лиц.

Перечень организационно-правовых форм некоммерческих организаций определяется ГК РФ, а также федеральными законами. Необходимо помнить, что некоммерческие органи­зации обладают ограниченной коммерческой правоспособнос­тью, они вправе приобретать необходимые материальные ре­сурсы, продавать производимые ими изделия лишь в соот­ветствии с уставными целями деятельности, именно на дос­тижение этих целей идет вся полученная от предпринима­тельской деятельности прибыль. Кроме того, некоммерческие организации не вправе заключать договоры поставки в каче­стве поставщиков, значительные ограничения существуют для таких организаций во внешнеторговых операциях, при полу­чении экспортных лицензий и квот, при лицензировании для занятия специальными видами деятельности.

Эти особенности существенно отличают некоммерческие организации от коммерческих или даже индивидуальных пред­принимателей, которые могут участвовать в торговом обороте в полном объеме.

Значительно расширяет возможности участия юридичес­кого лица в торговом обороте существование у него филиалов и представительств (это ускоряет и облегчает продвижение товаров). Названные подразделения не являются самостоятель­ными юридическими лицами, они наделяются имуществом создавшим их юридическим лицом.

Юридические лица зачастую создают объединения в форме ассоциаций и союзов. Задачей этих не имеющих права зани­маться торговой и иной предпринимательской деятельностью (за исключением союзов потребительских обществ) некоммер­ческих организаций является координация деятельности участ­ников совместных программ, представительство в органах за­конодательной и исполнительной власти, содействие защите интересов участников такого объединения. Они могут зани­маться разработкой конкурентной стратегии и анализом рын­ка, вопросами проведения рекламных кампаний, помогают улаживать конфликты с налоговыми и надзорными органами.

В торговом обороте участвуют не только отечественные организации, но и коммерческие организации с иностранны­ми инвестициями, а также иностранные юридические лица и граждане. Иностранный инвестор должен приобрести не ме­нее 10% доли (вклада) в уставном (складочном) капитале со­зданного на территории России хозяйственного товарищества или общества для того, чтобы была создана коммерческая организация с иностранными инвестициями. Такие организа­ции пользуются дополнительной правовой защитой, гаранти­ями и льготами, предусмотренными Федеральным законом от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации».

Кроме того, субъекты РФ, территориальные и муници­пальные образования в качестве самостоятельной группы субъектов коммерческой деятельности также участвуют в тор­говых отношениях через свои исполнительные органы.

Среди участвующих в торговой деятельности лиц сущест­вует также группа специальных субъектов, которые называ­ются организаторами товарного рынка и формируют усло­вия и возможности для совершения торговых операций дру­гими участниками товарного рынка. Кроме того, они способ­ствуют развитию коммерции, торгово-хозяйственных связей и т.д.

К организациям, формирующим товарный рынок, в соот­ветствии с Законом РФ от 20 февраля 1992 г. № 2383-1 «О то­варных биржах и биржевой торговле» относятся товарные биржи. Они организуют и регулируют биржевую торговлю, осуществляемую в форме гласных и публичных торгов, про­изводимых в заранее определенном месте и в определенное время по установленным правилам. Биржа вправе осуществ­лять только названные виды деятельности и не является участ­ницей сделок, совершаемых в ходе биржевой торговли, не несет ответственности за неисполнение обязательств по бир­жевым сделкам. Следовательно, сделки не могут совершаться от имени и за счет биржи.

Товарная биржа создается юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями, число которых не может быть менее 10. Члены (учредители) биржи участвуют в формировании уставного капитала биржи либо вносят член­ские или иные целевые взносы в имущество биржи. Доля каж­дого учредителя или члена биржи в ее уставном капитале не может превышать 10 процентов.

Одним из немаловажных инструментов, также способству­ющих организации оптовых продаж и закупок товаров, явля­ются оптовые ярмарки. Их основными задачами являются создание условий для совершения торговых сделок посетите­лями (как установление связей между изготовителями и по­требителями товаров - гостями ярмарки, так и поиск по­средников) и организация проведения торгов. Собственно тор­говую деятельность от своего имени они вести не могут. Этот инструмент достаточно действенный (здесь в сжатые сроки заключается большое число договоров). Ежегодно в стране про­водится большое количество ярмарок на различном уровне - от районных до всероссийских.

Существенное влияние на организацию торговой деятель­ности на сегодняшний день оказывают и оптовые продоволь­ственные рынки, назначение которых также заключается в создании условий для продажи товаров производителями для оптовых покупателей (магазинов, организаций общественного питания и др.). Отличительной чертой оптовых продовольствен­ных рынков является то, что они работают постоянно (круг­логодично) и, кроме того, администрация рынка (помимо со­здания условий для торговой деятельности) обязана осущест­влять контроль качества продуктов, соответствия их сани­тарным требованиям.

В целях реализации имущества в процессе приватиза­ции, при процедуре банкротства, а также в общеторговой практике все более широкое применение находят коммерче­ские торги, которые осуществляются в форме конкурса или аукциона. В качестве организаторов торгов могут выступать специализированные организации, действующие на основа­нии договора с собственником товаров, либо непосредственно собственники продаваемых товаров.

Законодательно закреплена возможность проведения тор­гово-промышленных выставок, которые обладают большим потенциалом в этой отрасли. Используются такие выставки для продажи товаров по образцам. Здесь проще найти торго- во-хозяйственных партнеров и наладить устойчивые связи между изготовителями и различными покупателями. Это свя­зано с проведением рекламных показов изделий новых видов или товаров с улучшенными свойствами.

Наряду с организаторами торговой деятельности в каче­стве субъектов выделяют торгово-посреднические органи­зации, которые подразделяются на виды в зависимости от выполняемых ими на товарном рынке функций, характера совершаемых операций с товаром, основных видов используе­мых договоров и других оснований.

Существует целая группа самостоятельных торгово-посред- нических организаций, которые приобретают у изготовителя, а в дальнейшем реализуют потребителям товар от своего име­ни и за свой счет (что оформляется цепочкой договоров).

Среди таких субъектов можно выделить следующих.

1. Дилеры - оптовые организации, специализирующие­ся на торговле товарами определенных товарных групп. По­средник становится официальным дилером фирмы, если при­нимает на себя обязанность по продаже товаров какой-либо организации-изготовителя. В качестве дилеров всегда высту­пают юридические лица. Другой их обязательный признак - самостоятельное, т.е. от своего имени и за собственный счет, совершение покупок и реализация товара.

2. Торговые дома представляют собой многопрофильные организации. Они осуществляют не только торговую, но отча­сти и производственную деятельность, например, по обра­ботке, расфасовке, упаковке, подсортировке реализуемых товаров и др. Торговый дом может быть в форме единого юри­дического лица либо в форме корпорации торговых, транс­портных, складских и иных фирм. В соответствии с действу­ющим международным и внутригосударственным законода­тельством для содействия выходу отечественных производи­телей на зарубежные рынки возможно образование торговых домов для внешнеторговой деятельности. Одним из их досто­инств называют оперативное реагирование на изменения конъ­юнктуры рынка, выполнение важных дополнительных функ­ций в связи с производством и сбытом товаров, объединение мелких и средних оптовых организаций, достигаемое на этой основе снижение издержек обращения, стоимости маркетин­говых исследований и рекламных мероприятий.

3. Трейдеры - специализированные посредники, они со­вершают сделки по поручению клиентов, но от своего имени и за свой счет. В отличие от дилеров трейдерами могут быть не только юридические лица, но и индивидуальные предприни­матели. Другое важное отличие в том, что трейдеры специа­лизируются на краткосрочных сделках, коротких операциях.

4. Участниками внешнеторгового оборота являются дист­рибьюторские фирмы (дистрибьюторы), реализующие закуп­ленного по импорту товара на территории своей страны. Дол­госрочные взаимоотношения с иностранными поставщиками, формирование собственной сбытовой сети, складских запасов товара, изучение спроса и реклама товара - характерные черты данного субъекта. Дистрибьюторы осуществляют свою деятельность на основании дистрибьюторских контрактов с производителями товаров и сбытовыми фирмами.

Дистрибьюторы различаются в зависимости от нали­чия складских площадей:

На имеющие склады (регулярные);

На арендующие склады либо не имеющие складских по­мещений.

Фирмы, не имеющие собственных складских помещений, осуществляющие транзитные поставки, естественно, не могут выполнять функции накопления и хранения товаров, заключать договоры на поставку в будущих периодах, оказывают услуги по подсортировке и подбору ассортиментных групп товаров.

Все вышеперечисленные организации осуществляют по­купку и продажу товара самостоятельно. Но в коммерческой деятельности существуют субъекты, которые прав собствен­ности на товар не приобретают, а лишь содействующих реа­лизации товаров: комиссионеры, фирмы-стокисты, брокеры, торговые агенты и др.

Так, комиссионеры, действующие во внешнеторговом обороте, совершают сделки хотя и от своего имени, но по поручению клиентов и за их счет.

Специализированными посредниками являются фирмы- стокисты, которые осуществляют по договору комиссии про­дажу товара только определенного экспортера. Товар иност­ранного комитента хранится на так называемом консигнаци­онном складе. Но в отличие от товара, получаемого дистрибь­ютором, право собственности на этот товар сохраняется за ино­странным поставщиком (консигнантом). В дальнейшем товар реализуется по договорам средним и мелким покупателям.

Брокеры - также достаточно распространенная разно­видность посредников, заключающих договоры от имени и за счет принципала. Свою посредническую деятельность броке­ры осуществляют благодаря доскональному знанию спроса и предложения на определенные товары на рынке и способнос­тью оперативно выполнять поручения. Выступают в качестве независимых брокеров или фирм.

Еще одна немаловажная группа субъектов - это торго­вые агентства и агенты. Они занимаются отысканием покупа­телей для фирмы-продавца, ведением с ними переговоров и их информированием.

Данный перечень субъектов торгового оборота не являет­ся исчерпывающим.

Отдельного рассмотрения требуют такие организаторы торговой деятельности, как торгово-промышленные палаты (ТПП). Особенности их правового положения определяются Законом РФ от 07 июля 1993 г. № 5340-1 «О торгово-промыш- ленных палатах в Российской Федерации».

Согласно названному Закону ТПП являются некоммер­ческими общественными организациями, образуемыми на на­чалах членства коммерческими и некоммерческими организа­циями и индивидуальными предпринимателями. ТПП могут образовываться на территории одного или нескольких субъек­тов Федерации, но на одной территории может быть образо­вана только одна торгово-промышленная палата.

Целями деятельности ТПП являются содействие разви­тию экономики страны, ее интегрированию в мировую хозяй­ственную систему, всемерному развитию предприниматель­ства, торгово-экономических и научно-технических связей с предпринимателями других стран. Торгово-промышленная палата РФ и ТПП в регионах страны выполняют значитель­ную разнообразную работу, содействуя формированию нацио­нального товарного рынка.

Значительный практический вопрос состоит в выборе оп­тимального вида юридического лица для участия в торговой деятельности. Это зависит от выполняемых организацией за­дач, ее целей и содержания деятельности, а также экономи­ческих, организационных и правовых факторов.

Здесь учитываются быстрота, оперативность создания организации, более льготный режим налогообложения, про­изводительность труда и обеспечиваемый ею рост прибыли, фактор сохранения за учредителями прав на передаваемое в уставный капитал имущество.

Определенными возможностями в сфере налогообложе­ния обладают так называемые субъекты малого и среднего предпринимательства, для которых предусмотрена воз­можность установления упрощенной системы налого­обложения. К условиям, дающим такую возможность, отно­сятся следующие:

Для юридических лиц - суммарная доля участия Рос­сийской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образо­ваний, иностранных юридических лиц, иностранных граж­дан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не долж­на превышать двадцать пять процентов (за исключением ак­тивов акционерных инвестиционных фондов и закрытых пае­вых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не долж­на превышать двадцать пять процентов;

Средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующие предель­ные значения средней численности работников для каж­дой категории субъектов малого и среднего предприни­мательства:

а) от ста одного до двухсот пятидесяти человек включи­тельно для средних предприятий;

б) до ста человек включительно для малых предприятий; среди малых предприятий выделяются микропредприятия - до пятнадцати человек;

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематери­альных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Пра­вительством РФ для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства.

Согласно ГК РФ внесенное учредителями имущество ста­новится собственностью юридического лица. Лишь члены коо­ператива при выходе из него в силу ст. 111 ГК РФ имеют безусловное право на возврат ему паевого взноса.

Участнику товарищества или общества с ограничен­ной ответственностью при выходе из них должна быть вып­лачена стоимость его доли в уставном (складочном) капи­тале.

Возврат собственно имущества возможен, если учреди­телем передавалось не имущество в натуре, а лишь право владения и пользования этим имуществом.

Учредитель акционерного общества, внеся свое имуще­ство в уставный капитал, полностью утрачивает вещные пра­ва на него и при выходе из АО не может забрать даже свой денежный вклад (вправе лишь продать свои акции обществу или иным лицам).

Фактор возможности изъятия имущества из уставного капитала значительно влияет на устойчивость существования организации.

Еще по теме 2.3. Организации как субъекты коммерческой деятельности:

  1. Глава 3 КОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ КАК СУБЪЕКТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
  2. Глава 3. КОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ КАК СУБЪЕКТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
  3. 2.4. Формы образования юридических лиц как субъектов коммерческой деятельности
  4. ГЛАВА 3. КОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ КАК СУБЪЕКТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 138
  5. Субъекты оценочной деятельности как лица, деятельность которых регулируется законодательством об оценочной деятельности. Оценщики и заказчики как субъекты оценки
  6. 4. Правовой статус общественных объединений и коммерческих организаций как субъектов информационного права
  7. 10.2. Партнерские группы коммерческой организации как пользователи информации и субъекты финансового анализа
  8. § 6. Некоммерческие организации как субъекты предпринимательской деятельности
  9. Часть 2. БАНК КАК КОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
  10. 8.1.5. Понятие финансового результата деятельности ком мерческой организации. Показатели рентабельности (доходности) деятельности коммерческой организации
  11. 22.1. ОСОБЕННОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА КАК СУБЪЕКТА ЭКОНОМИКИ
  12. 2.1. Общая характеристика субъектов коммерческой деятельности

- Кодексы Российской Федерации - Юридические энциклопедии - Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административное право (рефераты) -

Современное гражданское законодательство России (ст. 132 ГК РФ) определяет понятие "предприятие" как имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. При этом названная статья рассматривает предприятие в качестве объекта гражданских прав. Такая законодательная позиция существенно изменила правовой статус предприятия, что в целом нашло одобрение (даже восхищение) у представителей цивилистической науки. Иногда вопрос о предприятии как имущественном комплексе даже не комментируется по принципу: зачем что-либо обсуждать, если и так все понятно. Предприятие - объект гражданских прав, и этим многое сказано.

Действительно, термин "предприятие " имел длительное время иное значение. В советский период законодатель под словом "предприятие " усматривал фигуру субъекта права, в том числе гражданского. В начале 90-х годов определение предприятия было сформулировано в Законе РСФСР "О предприятиях и предпринимательской деятельности". Согласно п. 1 ст. 4 предприятие -самостоятельный хозяйствующий субъект, созданный в порядке, установленном настоящим Законом, для производства продукции, выполнения работ и оказания услуг в целях удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли. Вместе с тем понятие "предприятие" и связанные с ним проблемы продолжают вызывать научные споры среди ученых-юристов (и не только). Не случайно данному правовому институту западные цивилисты уделяли повышенное внимание раньше и продолжают делать это сейчас. По мнению некоторых исследователей, наступила эра предприятия, которая затрагивает все сферы действующей правовой системы. Появление предприятия в правовом регулировании сравнивают с приходом в конце XVIII в. к политической власти третьего сословия.

Более того, современное законодательство промышленно развитых стран чаще всего использует для обозначения коллективного образования термин "предприятие ", а не понятие "юридическое лицо". На это обстоятельство указывают и сторонники хозяйственного (предпринимательского) права, и их научные оппоненты. Так, во Франции действует Закон N 85-98 о восстановлении предприятий и ликвидации их имущества в судебном порядке, Закон N 8599 о конкурсных управляющих, ликвидаторах и экспертах по определению состояния предприятий. Закон об ипотеке предприятия был принят в Швеции. Закон об акционерных обществах ФРГ 1965 г. посвятил специальную книгу регламентации отношений между связанными предприятиями. Термин "предприятие " стал фигурировать в текстах международных соглашений и конвенций.

Поэтому вряд ли можно огульно утверждать, что понятие "предприятие " используется в законодательстве иностранных государств ошибочно, что более правильно было бы употреблять термин "юридическое лицо". Ведь нельзя критерием истины считать правовую модель предприятия, сформулированную в ГК РФ (при всем уважительном отношении к этому продукту цивилистической мысли).

В теоретическом плане феномен предприятия вызывает целый ряд принципиальных вопросов. Обратимся к ним и рассмотрим подробно.

Прежде всего отметим, что термин "предприятие" имеет экономическое происхождение. Еще К. Маркс, критикуя П. Прудона по вопросу понимания фабрик и машин, писал:

"Машина - это только производительная сила. Современная же фабрика, основанная на употреблении машин, есть общественное отношение производства, экономическая категория".

Однако именно здесь заканчивается единство мнений среди ученых-экономистов и обнаруживается палитра различных точек зрения. Так, для некоторых исследователей предприятие - это первичная ячейка хозяйственной системы, для других - коллектив рабочих и служащих, для третьих - экономическое единство, в котором объединяются и координируются человеческие и материальные факторы хозяйственной деятельности. При разночтении мнений наиболее распространена (по крайней мере в западной экономической литературе) точка зрения на предприятие как место соединения различных факторов: природных ресурсов, труда и капитала. Отечественные ученые-экономисты слабо реагируют на экономическое происхождение предприятия.

Экономическая природа предприятия проявляется, в частности, в том, что предприятие представляет собой имущественный комплекс (совокупность имуществ). Указанная принадлежность позволила ряду ученых-правоведов отнести предприятие к категории вещей.

Такой вывод корреспондирует с правилом ст. 128 ГК РФ, в соответствии с которым к объектам гражданских прав относятся вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права. Надо согласиться с мнением о том, что предприятие - объект, который "выпадает " из классификации недвижимых и движимых вещей, поскольку оно вещью, даже сложной, не является. Следовательно, предприятие есть особый объект гражданских прав, а потому было бы целесообразно дополнить ст. 128 ГК РФ нормой о предприятии.

По смыслу правила ст. 132 Кодекса предприятие - не просто имущественный комплекс. Это комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. В этом качестве (когда участие субъекта-собственника в гражданском обороте позволяет извлекать стабильный и определенно прогнозируемый доход) имущественный комплекс становится предприятием. Отсюда можно сделать два принципиально важных вывода. Во-первых, понятия "имущественный комплекс" и "предприятие" соотносятся как род и вид. Сказанное означает, что сфера применения понятия имущественного комплекса не должна ограничиваться коммерческими организациями, основная цель создания которых - извлечение прибыли. Данное понятие применятся и в отношении некоммерческих организаций с той лишь разницей, что имущественный комплекс не используется по общему правилу для предпринимательской деятельности. С другой стороны, некоммерческие организации могут заниматься предпринимательской деятельностью лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы (п. 3 ст. 50 ГК РФ). В этом случае следовало бы называть имущественный комплекс некоммерческой организации (скажем, учреждения) предприятием. Именно такой подход обнаруживается в Законе об образовании (ст. 47). В своей предпринимательской деятельности образовательное учреждение приравнивается к предприятию и подпадает под действие законодательства в области предпринимательской деятельности, в том числе налогового.

Во-вторых, правы те ученые, которые рассматривают имущественный комплекс в качестве самостоятельного объекта гражданских прав. Нет никаких оснований к тому, чтобы не признавать существования имущественных комплексов иных (кроме предприятий) юридических лиц и тем самым искусственно сдерживать участие их в обороте.

В то же время принадлежность предприятия к объекту гражданских прав, т.е. имущественному комплексу без человеческого фактора и других составляющих компонентов, характеризует рассматриваемую категорию односторонне. Показательна типичная ситуация, возникающая при осуществлении процедур несостоятельности (банкротства), когда на первом месте - имущественный комплекс, предназначенный для осуществления предпринимательской деятельности. Что же касается трудового коллектива как составной части предприятия, то он практически не принимается во внимание. В Законе о банкротстве 2002 г. нет ни одной статьи, где бы получили отражение права и обязанности трудового коллектива должника на стадии несостоятельности (банкротства).

Односторонний подход имел место и в ходе тотальной приватизации государственного и муниципального имущества. Основной акцент при этом был сделан на вопрос смены формы собственности в предельно сжатые сроки. Интересы трудового коллектива были преданы забвению.

Предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью, а потому на него распространяются общие положения ГК РФ, а также иных федеральных законов о правовом режиме недвижимого имущества. Правда, Кодекс не подчиняет его (предприятие) автоматически всем правилам о недвижимости, а устанавливает для сделок с предприятиями особый, более формализованный и строгий режим.

В состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги (фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие исключительные права, если иное не предусмотрено законом или договором. Иначе говоря, состав предприятия включает не только имущество (основные и оборотные средства), но и нематериальные блага. Возникает парадоксальная ситуация: средства индивидуализации, такие, как фирменное наименование, товарные знаки и др., в силу ст. 138 ГК РФ относятся либо к юридическому лицу, либо к продукции, выполняемой работе или оказанной услуге. В ст. 54 ГК РФ говорится об обязанности юридического лица - коммерческой организации иметь фирменное наименование. Таким образом, право на фирменное наименование одновременно принадлежит и предприятию - объекту гражданских прав, и юридическому лицу - коммерческой организации.

К числу существенных противоречий между отдельными статьями ГК РФ можно отнести и правило ст. 132 ГК РФ о том, что предприятие как имущественный комплекс включает в себя права требования и долги. Непонятно, если предприятие есть объект гражданского права, то почему он может иметь имущественные и связанные с ним личные права. Известно, что такими правами с точки зрения ГК РФ обладают только юридические лица. В противном случае следует предположить о существовании у предприятия органов, реализующих эти требования.

То же самое можно сказать и в отношении нормы ст. 132 Кодекса о том, что имущественный комплекс предназначен для осуществления предпринимательской деятельности. Здесь справедливо замечание А.Е. Пилецкого и других авторов, согласно которому объект права (в нашем случае - предприятие) не может осуществлять какую-либо деятельность, поскольку для этого необходимо наличие правосубъектности.

В связи с приведенной точкой зрения В.В. Витрянский высказал следующие соображения. Когда законодатель упоминает в составе имущества предприятия как единого имущественного комплекса права требования и долги, он имеет в виду, конечно же, права требования и долги по обязательствам собственника предприятия, связанным с деятельностью этого имущественного комплекса. Само по себе предприятие, не будучи юридическим лицом, в принципе не может иметь прав и обязанностей.

Что имеет в виду законодатель, известно лишь ему, а не уважаемому профессору Витрянскому. Однако содержание ст. 132 ГК РФ позволяет обнаружить противоречия, причем весьма принципиального характера.

В современных курсах договорного права часто приводят слова средневекового судьи Брайна из судебного решения, вынесенного им в 1478 г.:

"...намерение лица не может быть предметом судебного разбирательства, так как сам дьявол не знает намерение человека".

На практике и в теории возник вопрос о включении в состав предприятия как имущественного комплекса, предназначенного для осуществления предпринимательской деятельности, имущества, имеющего иное назначение (социально-бытовое, культурное и т.п.). Например, в устав акционерного общества вносят в качестве вклада объект социально-культурного назначения. Спрашивается: данный объект подлежит учету в составе имущественного комплекса предприятия или надо вести какой-либо иной обособленный учет? В действующем законодательстве нет четкого, однозначного ответа на этот вопрос.

В силу п. 32 ст. 264 НК РФ к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся расходы обслуживающих налогоплательщика производств и хозяйств, включая расходы на содержание объектов жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы. И наконец, в п. 5 Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01 (утв. Приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г. N 26н) дан приблизительный перечень основных средств организаций, в котором не нашлось места объектам непроизводственного характера.

Сложности практического порядка можно обнаружить при желании, например, сторон договора купли-продажи предприятия включить в состав имущественного комплекса такие нематериальные блага, как репутация предприятия, его деловые связи или положение на рынке, которые в странах с развитой рыночной экономикой называются goodwill. Как верно уже отмечалось в литературе, указанное желание блокируется правилом ст. 561 ГК РФ, в соответствии с которым:

"состав и стоимость продаваемого предприятия определяются на основе полной инвентаризации предприятия, проводимой в соответствии с установленными правилами такой инвентаризации".

Действующие правила инвентаризации не содержат положений, позволяющих оценить стоимость такого рода нематериальных элементов.

Закон о несостоятельности 1998 г. предусматривал продажу предприятия (бизнеса) должника. Статья 86 Закона не раскрывала понятие "бизнес ", его соотношение с категорией "предприятие". На наш взгляд, вряд ли можно ставить знак равенства между ними. Бизнес -это и организация предпринимательской деятельности на предприятии, и фактические отношения предприятия со своими контрагентами. Включение в состав имущественного комплекса предприятия этих (специфических) элементов - не простое и не бесспорное дело. Поэтому мы согласны с мнением О.Е. Романова о том, что в предприятие могут включаться только имущественные элементы; явления, именуемые клиентелой, шансами и репутацией предприятия, носят фактический, а не правовой характер и потому остаются вне имущественного комплекса -предприятия.

Итак, предприятие рассматривается в первую очередь как объект права, представляющий собой имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. С учетом этого (легального) определения понятие "предприятие" прямо не связано с той или иной организационно-правовой формой коммерческой или некоммерческой организации. Отсюда можно сделать, на наш взгляд, интересный вывод: любое образование (со статусом юридического лица либо без него), осуществляющее предпринимательскую деятельность, является предприятием. Скажем, например, филиал, представительство, индивидуальный предприниматель, крестьянское (фермерское) хозяйство - имущественный комплекс, именуемый предприятием.

Под режим предприятия подпадают и имущественные комплексы финансово-промышленных групп (ФПГ) и холдингов. Поскольку ФПГ и холдинги представляют собой совокупность юридических лиц, постольку они обладают имуществом. Не случайно Постановлением Правительства РФ от 9 января 1997 г. N 24 утвержден Порядок ведения сводных (консолидированных) учета, отчетности и баланса финансово-промышленной группы. Так, в п. 4 названного Порядка читаем:

"Сводные (консолидированные) бухгалтерская и статистическая отчетности отражают имущественное и финансовое положение финансово-промышленной группы, а также результаты ее инвестиционной деятельности".

Будучи объектом гражданских прав, предприятие служит предметом (объектом), по поводу которого возникают различного рода общественные отношения. Эти отношения регулируются не только нормами гражданского права, но и других отраслей права. Необходимо согласование нормативного массива, устранение внутренних (в рамках одного закона) и пограничных (межотраслевых) разночтений в сфере правового регулирования отношений, связанных с правовым режимом предприятия.

Проблемы предприятия как объекта права и субъекта предпринимательской деятельности остро обсуждаются в юридической литературе. При этом выдвигаются различные научные концепции и взгляды, в том числе по вопросу юридического признания предприятия субъектом права. Зарубежные исследователи отмечают, что указанные концепции отражают "социальный заказ" со стороны производственных обществ и компаний, с одной стороны, и банков - с другой. Считается, что производственные фирмы (компании) стремятся ограничить свою ответственность по обязательствами только активами предприятия, а потому их интересам отвечает признание предприятия в качестве юридического лица. В свою очередь, интересам коммерческих банков отвечает трактовка предприятия как имущественного (производственно-хозяйственного) комплекса, включающего все элементы, т.е. объекта права.

И последнее замечание теоретического плана. Соотношение понятий "предприятие", "юридическое лицо", "организация" представляет собой сложный вопрос, нуждающийся в специальном исследовании. Мы же ограничимся констатацией следующих положений. Если предприятие есть прежде всего объект гражданских прав, то организация обладает совокупностью признаков, необходимых и достаточных для признания за ней качества субъекта права. В литературе называются такие признаки организации, как :

  • внутреннее организационное единство;
  • самостоятельное участие организации в правоотношениях;
  • наличие определенного комплекса имущества и (или) совершение организацией определенных имущественных операций (имущественная обособленность);
  • самостоятельная ответственность организации за нарушение законодательства.

И хотя эти признаки характеризуют организацию как субъект налогового права, они (признаки) могут быть использованы и в отношении иных организаций. Так, понятие "организация" охватывает, на наш взгляд, такие коллективные образования как финансово-промышленные группы, холдинги, концерны, консорциумы, филиалы и представительства юридических лиц. Иначе говоря, понятие организации значительно шире понятия юридического лица, на что справедливо обращают внимание представители различных отраслевых наук.

В области исследований налогового права значительный вклад в разработку идеи и концепции организации как субъекта налогового права внес проф. Д.В. Винницкий. Справедливо утверждая, что категория "юридическое лицо" не в состоянии охватить всех коллективных субъектов налогового права, он предлагает весь комплекс коллективных субъектов налогового права, не обладающих властными полномочиями в сфере налогообложения, дифференцировать на три вида организации :

  1. сложные;
  2. простые;
  3. с ограниченными налоговыми правами.

При такой классификации в число простых организаций будут включены все не обладающие налоговым иммунитетом в Российской Федерации и не имеющие территориально обособленных подразделений юридические лица (российские и иностранные) и иные корпоративные образования, обладающие гражданской правоспособностью. К сложным организациям отнесены указанные выше юридические лица и иные корпоративные образования, обладающие гражданской правоспособностью (в том числе если они имеют в своем составе территориально обособленные подразделения). И под организациями с ограниченными налоговыми правами понимаются территориально обособленные подразделения.

С учетом сказанного можно утверждать, что юридическое лицо - это определенное свойство организации. Поэтому корректно говорить о видах организаций, обладающих статусом юридического лица и не обладающих таким статусом. Это основная классификация организации.

Все возможные организационно-правовые формы коммерческих ЮЛ нашли свое закрепление в ГК.

Полное товарищество.

Полным признается или является хозяйственное товарищество, участники которого осуществляют предпринимательскую деятельность от имени товарищества и субсидиарно несут ответственность по его обязательствам всем принадлежащим им (этим участникам) имуществом.

Предпринимательская деятельность участника полного товарищества признается деятельностью самого товарищества и при недостатке имущества последнего для погашения его долгов кредиторы вправе требовать удовлетворение из личного имущества любого из участников.

При этом личную имущественную ответственность по долгам товарищества несут и те его участники, которые вступили в товарищество после его создания, а также участники, выбывшие из товарищества. Личная ответственность указанных участников установлена законом и не может быть ограничена соглашением участников. В связи с этим принято говорить, что взаимоотношения участников полного товарищества носят лично-доверительный характер.

Полное товарищество создается на основании учредительного договора с момента государственной регистрации которого оно и возникает как ЮЛ. Ведение дел полного товарищества может осуществляться как каждым из его участников, так и всеми участниками совместно.

Управление полным товариществом строится на основе общего согласия всех участников (действует принцип единогласия).

Участник полного товарищества наряду с правомочиями, признаваемыми законом за любым участником общества или товарищества вправе так же знакомиться со всей документацией по ведению дел товариществом. Кроме того он вправе передать свою долю в складочном капитале товарищества как другому товарищу, так и 3-му лицу, не участвующему в товариществе, но лишь с согласия остальных товарищ. Участник полного товарищества в любой момент может выйти из товарищества и потребовать выдачи ему части имущества, пропорционально его доле в складочном капитале, при этом в полном товариществе, учрежденном на определенный срок, выход участника допускается только при наличии уважительных причин.

Обязанностями полного товарища являются внесение вклада в общее имущество и воздержании от совершения сделок в собственных интересах, или в интересах лиц, не участвующих в товариществе, если эти сделки однородны с теми, которые составляют предмет деятельности товарищества (данный товарищ не должен конкурировать с товариществом).

Нарушение своих обязанностей товарища служит основанием не только для предъявления ему требования о возмещении причиненных товариществу убытков, но и для исключения такого товарища из числа участников товарищества в судебном порядке. При исключении из товарищества бывшему участнику так же выплачивается стоимость части общего имущества, пропорциональная его доле в складочном капитале.

Изменение состава участников по общему правилу влечет прекращение деятельности товарищества, однако этого может и не произойти, если учредительным договором или соглашением остающихся участников товарищества предусмотрено продолжение деятельности товарищества в данной ситуации.

При отсутствии соответствующей записи в учредительном договоре или соглашения всех оставшихся участников товарищество подлежит ликвидации. Наряду с общими основаниями прекращение деятельности ЮЛ полное товарищество прекращается так же в случае, когда в нем остается единственный участник. Поскольку полное товарищество не может существовать в качестве компании одного лица.

2) Товарищество на вере (коммандитное товарищество) – представляет собой такое объединение лиц, в котором одни участники осуществляют предпринимательскую деятельность от имени товарищества и при этом солидарно отвечают своим личным имуществом по его долгам, т.е. являются полными товарищами, в то время, как другие лишь вносят вклады в имущество товарищества, не участвуя непосредственно в его предпринимательской деятельности и несут только риск утраты данных вкладов (эти участники называются вкладчиками или коммандитистами).

Коммандитное товарищество дает возможность объединения имущества для предпринимательской деятельности как предпринимателям (полным товарищам) так и не предпринимателям (вкладчикам) определенным образом соединяя в себе свойства объединения лиц и объединение капиталов. При этом коммандитисты (вкладчики) не будучи профессиональными предпринимателями и рискуя лишь своим вкладом не участвуют в ведении дел и в управлении товариществом.

В фирменном наименовании товарищество на вере указывается имя или наименование всех полных товарищей или одного полного товарища с добавлением слов «и компания», товарищества на вере. При этом включение в фирменное наименование товарищества на вере имени вкладчика автоматически ведет к превращению его (вкладчика) в полного товарища со всеми, вытекающими из этого последствиями.

Единственным учредительным документом товарищества на вере является учредительный договор, подписываемый всеми полными товарищами. Вкладчики учредительный договор не подписывают и в формировании его условий не участвуют. Отношения между вкладчиками и товариществами на вере оформляются договорами о внесении ими вкладов.

Управление делами товарищества на вере осуществляется исключительно полными товарищами. Вкладчики не вправе участвовать в управлении и ведении дел товарищества на вере. Кроме того они не вправе и оспаривать действия полных товарищей по управлению данным товариществом.

В образовании складочного капитала товарищества на вере принимают участие как полные товарищи так и вкладчики. Вкладчики товарищества на вере вправе получать часть прибыли товарищества, приходящейся на их долю. Они могут передать свою долю как другому вкладчику, так и 3-му лицу для этого не требуется согласие полных товарищей.

При продаже вкладчикам своей доли 3-му лицу остальные вкладчики товарищества имеют преимущественное право ее покупки, кроме того вкладчик вправе по своему желанию выйти из товарищества, получив при этом свой вклад.

3) Общества с ограниченной ответственностью – ООО признается хозяйственное общество с разделенным на доли уставным капиталом, участники которого не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества в пределах стоимости принадлежащих им долей.

По общему правилу ООО присуще двухзвенная система управления. Высшим, волеобразующим органом общества является общее собрание его участников, к компетенции которого отнесены наиболее важные вопросы, связанные с функционированием общества, которые не могут быть переданы на решения других его органов. Вопросы, не входящие в компетенцию общего собрания относятся к компетенции исполнительного органа общества. Исполнительный, волеизъявляющий орган общества, осуществляет текущее управление его деятельностью и подотчетен общему собранию. Исполнительный орган может быть коллегиальным, а может быть единоличным, при этом коллегиальный ИО образуется в обществе только если это предусмотрено его уставом, при этом уставом общества может быть предусмотрено создание наблюдательного совета или совета директоров. Наблюдательный совет – это постоянно действующий орган, контролирующий исполнительные органы общества. Участниками могут быть любые субъекты ГП, за исключением государственных и муниципальных органов. Количество участников ООО не может превышать 50, при этом ООО может выступать и в качестве компании одного лица (1 участник).

Объем прав, принадлежащий конкретному участнику своего общества определяется его конкретным уставом в капитале (?). участник вправе произвести отчуждение своей доли как (?) так и третьим лицам. При отчуждении участником общества своей доли третьим лицам другие участники имеют право преимущественной покупки или приобретения данной доли. Кроме того участник общества вправе выйти из него путем отчуждения своей доли обществу, при этом он вправе получить действительную стоимость своей доли, то есть соответствующую ей часть стоимости имущества общества.

29.10.11

4) Общество с дополнительной ответственностью – признается хозяйственное общество с разделенным на доли участников уставным капиталом, участники которого солидарно несут ответственность по его обязательствам своим имуществом в одинаковом для всех кратном размере к стоимости их вкладов. Такая ответственность наступает лишь при недостаточности имущества самого общества для покрытия возникших у него долгов, однако такая ответственность касается не всего имущества участников, а лишь его заранее определенной части, предусмотренной уставом общества.

5) Акционерное общество – им признается такое хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на определенное количество одинаковых долей, выраженных ценными бумагами (акциями), а его участники (акционеры) не отвечают по долгам общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Акционерные общества представляют собой способ централизации крупного капитала. Доли участия в собранном капитале оформляются ценными бумагами (акциями), по общему правилу свободно обращающимися, что делает возможным быстрое перераспределение капитала из одной сферы предпринимательской деятельности в другую. Уставный капитал АО оформляется акцией, осуществление прав акционера и их передача другим лицам возможны только путем предъявления и передачи акций как ценных бумаг. Более того и выход из общества может быть осуществлен только путем отчуждения акций другому лицу, поэтому при выходе из общества акционер не может требовать от него (общества) никаких выплат, причитающихся на его долю. Он получает лишь компенсацию за отчуждаемые акции. Единственным учредительным документом АО является его устав. В уставе АО-а наряду с общими сведениями, которые необходимо указывать в учредительных документах любого юр лица должны содержаться условия о категориях выпускаемых акций, их количестве и номинальной стоимости. При учреждении АО-а все его акции должны быть распределены среди его учредителей (оплачены ими по номинальной стоимости). Органами управления АО-а являются:

1. общее собрание акционеров, как высший волеобразующий орган АО

2. наблюдательный совет (совет директоров), как контролирующий орган АО-а. (в АО с числом участников более 50 создаваемы в обязательном порядке).

3. генеральный директор (правление АО), как исполнительный, волеизъявляющий орган данного вида юр лица.

В открытых АО существует трехзвенная структура управления. Общее собрание акционеров имеет исключительную компетенцию, определенную непосредственно законом и включающую наиболее принципиальные вопросы жизни общества, которые не могут быть переданы общим собранием на решение как исполнительного органа, так и наблюдательного совета АО. Исполнительный (волеизъявляющий орган) АО-а может быть как единоличным, так и коллегиальным. По общему правилу исполнительный орган – единоличный, коллегиальный орган создается только в случае, если это предусмотрено уставом АО-а. исполнительный орган осуществляет руководство текущей деятельностью общества и решает все вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции волеобразующих органов общества. Согласно действующему российскому законодательству АО-а подразделяются на открытые АО и закрытые АО. Открытые АО вправе продавать свои акции не только по закрытой подписке, но и путем свободной продажи акций всем желающим. Акционеры открытых обществ вправе свободно отчуждать принадлежащие им акции как другим акционерам, так и 3-м лицам. Количественный состав участников открытых АО не ограничен. В отличии от них закрытые АО могут распределять свои акции только между заранее определенным кругом лиц, число участников закрытых АО не может превышать 50. Акционеры ЗАО имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого общества. Участниками как ОАО так и ЗАО по общему правилу могут быть любые лица. Кроме того АО-о может быть учреждено и одним акционером. В АО-е должен вестись реестр акционеров, в котором должно фиксироваться количество акций, принадлежащих каждому акционеру, а так же все сделки акционеров по отчуждению и приобретению данных акций.

6) Производственный кооператив (артель) – представляет собой коммерческую организацию, основанную на началах членства, однако в отличие от товариществ и обществ кооперативы рассчитаны не только на объединения капиталов, но и на совместное личное трудовое участие членов кооператива в его деятельности.

Производственным кооперативом признается добровольное объединение не являющихся предпринимателями граждан, для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности, основанной на их личном трудовом участии и объединении определенных имущественных (паевых) взносов при их личной ограниченной субсидиарной ответственности по обязательствам кооператива. Структура управления производственным кооперативом определяется его корпоративной природой в связи с чем высшим волеобразующим органом управления является общее собрание членов кооператива. В крупных производственных кооперативах с числом членов более 50 могут так же создаваться наблюдательные советы. Исполнительными органами производственного кооператива являются правление и его председатель, при чем председатель кооператива одновременно возглавляет и его правление. Члены кооперативы и его председатель должны являться лицами, принимающими личное трудовое участие в деятельности кооператива. В производственном кооперативе может состоять любое число участников, однако минимальное их количество установлено законом и не может быть менее 5 членов. Все члены производственного кооператива имеют равное право на участие в управлении его делами, получая всегда только 1 голос при принятии решений общим собранием, не зависимо от размера пая или трудового участия. Кроме того члены производственного кооператива вправе получать соответствующую ох трудовому участию или иному вкладу часть прибыли кооператива или ликвидационную квоту. Член производственного кооператива вправе передать свой пай или его часть как другим членам кооператива так и третьим лицам, при этом он может свободно выйти из кооператива, получив свой пай и другие, предусмотренные уставом выплаты. Поскольку отчуждение пая 3-му лицу влечет обязанность его приема в кооператив, закон ограничивает эту возможность требованием обязательного согласия кооператива на прием нового члена и правом других членов кооператива на преимущественную покупку отчуждаемого 3-му лицу пая.

7) Унитарное предприятие – среди всех коммерческих организаций унитарные предприятия выделяются тем, что не являются построенными на началах членства корпорациями и не становятся собственниками, закрепленного за ними имущества. Создавший такое предприятие единоличный учредитель сохраняет за собой право собственности на переданное предприятию имущество тогда как само предприятие наделяется лишь правом хозяйственного ведения или оперативного управления на это имущество. Унитарным предприятием признается коммерческая организация, имущество которой остается неделимой собственностью ее учредителя. Термин «унитарное» подчеркивает неделимость имущества такого юридического лица по вкладам в том числе и между его наемными работниками, которые не участвуют в образовании имущества своего предприятия и не несут имущественной ответственности по его долгам, а потому и не имеют на это имущество каких-либо прав. Унитарное предприятие несет самостоятельную ответственность по своим обязательствам всем находящимся у него на праве хозяйственного ведения или оперативного управления имуществом. При этом унитарное предприятие не отвечает этим имуществом по долгам своего учредителя (собственника). Учредитель (собственник имущества) несет ответственность по долгам унитарного предприятия лишь в субсидиарном порядке и только в случае его банкротства, вызванного выполнением указаний собственника. Унитарное предприятие, учреждаемое публичным собственником является единственной разновидностью коммерческих организаций, обладающей не общей, а специальной правоспособностью, поэтому в его уставе помимо общих сведений, указываемых в учредительных документах ЮЛ должны содержаться сведения о целях, предмете и видах его деятельности. Подавляющее большинство сделок по распоряжению имуществом государственные и муниципальные унитарные предприятия не праве совершать без предварительного согласия учредителя (собственника). Кроме того любым своим имуществом такое предприятие вправе распоряжаться только в пределах не лишающих его возможности осуществлять деятельность, цели, предмет и виды которой определены его уставом. Унитарное предприятие может быть создано (учреждено) лишь РФ, ее S-м, муниципальным образованием. Создание унитарных предприятий путем соучередительства не допускается. В фирменном наименовании унитарного предприятия должно содержаться указание на собственника его имущества (учредителя). Единственным учредительным документом унитарного предприятия является его устав, утверждаемый уполномоченным органом публично-правового образования. Собственник имущества унитарного предприятия назначает ему руководителя, который является его единственным единоличным исполнительным органом. Никаких иных органов в том числе волеобразующих в данном образе не предусматривается. Учредитель наделяет унитарное предприятие уставным фондом и осуществляет контроль за его деятельностью. В случаях, предусмотренных законом или иными правовыми актами унитарное предприятие обязано публиковать отчетность о своей деятельности для всеобщего сведения, т.е. вести дела публично.

01.11.11

Тема: Объекты ГП.

Объектом традиционно признается то, на что направлена деятельность субъекта. Под объектом правоотношений следовательно понимают то, на что направлена деятельность субъекта (в самом общем виде). В науке до сих пор нет единства что следует понимать под объектом правоотношения вообще и под объектом гражданского правоотношения в частности. Во всяком случае объект правоотношения необходимо отграничить от повода или побудительного мотива для вступления в правоотношения.

Понимание объекта зависит в том числе и от понимания самого правоотношения. Если под правоотношением мы понимаем реальное общественное отношение урегулированное нормами права, то объектом мы будем признавать некую реальную субстанцию, т.е. некий предмет реального мира. Если под правоотношением мы будем понимать идеологическое отношение (Ю.К.Толстой), т.е. некая модель особого отношения, существующего только в правовом сознании, мы непременно будем считать объектом само общественное отношение. Поэтому при понимании объекта наиболее правильным представляется функциональный подход: прежде чем формулировать понятие «Объект» необходимо определиться с назначением этой категории. Основное назначение категории «объект правоотношения» состоит в отграничении различных правоотношений между собой и в определении правового режима тех или иных благ. В понимании объекта существует 2 основных направления:

1- монистическое (сторонники его пытаются найти или сформулировать единственный объект правоотношения, т.е. у каждого правоотношения есть один единственный объект); 2- плюралистический (признает, что у каждого правоотношения может быть несколько объектов). Варианты монистического подхода: определение объекта в качестве поведения людей; благо, на которое это правоотношение направлено. Плюралистический (О.С. Иоффе) выделял 3 вида объектов гражданских прав: 1- юридический (это поведение обязанных лиц, на которое вправе претендовать управомоченный); 2- волевой (воля носителей гражданских П и О); 3- материальный (это тот объект, который лежит в основе общественного отношения, урегулированного правом).

Легальный перечень объектов гражданских прав содержится в ст 128 ГК. К объектам гражданских прав относятся: вещи, включая деньги и ценные бумаги , иное имущество, в том числе имущественные права, работы и услуги, охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, нематериальные блага.

Под категорией деньги и ценные бумаги понимается разнородный объект. Категория деньги включает в себя наличные деньги, которые несомненно являются вещами и безналичные деньги, т.е. средства, находящиеся на банковских счетах. Категория ценные бумаги объединяет документарные ценные бумаги – это строго формальные документы, удостоверяющие наличие субъективного права и бездокументарные ценные бумаги // бездокументарные акции, которые существуют в виде записи в специальных реестрах, в том числе электронных. В связи с этим концепция развития гражданского законодательства и законопроект, который внесен на основании этой концепции предлагает внести изменения в ст 128. изменения сводятся к следующему: в число объектов гражданских прав включаются наличные деньги и документарные ценные бумаги. К безналичным денежным средствам и бездокументарных ценным бумагам должны применяться положения об обязательствах, т.е. безналичные денежные средства и бездокументарные ценные бумаги предлагается считать не объектом гражданских прав, а формой существования обязательственных гражданских правоотношений.

Все объекты гражданских прав обладают в той или иной мере таким свойством, как оборотоспособность. По оборотоспособности все объекты подразделяются на 3 категории: объекты, свободные в обороте; объекты, ограниченные в обороте //некоторые лекарственные средства, некоторые наркотические средства, некоторые виды оружия; объекты полностью изъятые из оборота. С точки зрения лектора объекты, изъятые из оборота вообще не могут признаваться объектами гражданских прав //участки недр, наркотические вещества – основная масса.

Признаки объектов гражданских прав :

Иногда признаки объектов гражданских прав объединяют категорией подобной правосубъектности – правообъектностью.

  1. способность удовлетворять интересы. Удовлетворение интересов может выражаться в извлечении потребительских свойств и в извлечении социальных свойств (средства индивидуализации //фирменное наименование)
  2. оборотоспособность

Виды объектов гражданских прав :

  1. Понятие «имущество» - ГК не вполне последовательно использует этот термин. Можно выделить 3 подхода: 1= (ст 128) чаще всего термин «имущество» используется в широком смысле, включает все возможные активы, включая имущественные права, не включая только не материальные блага; 2= очень широкое (п2 ст 132 ГК) при определении понятия «предприятие», здесь под имуществом понимаются не только активы, но и пассивы, т.е. долги; 3= узкое значение (п1 ст 209) здесь в понятие имущество включаются только вещи. Таким образом, в каждом случае когда законодатель использует термин «имущество» нам необходимо уточнять в каком именно смысле, в каком контексте термин имущество употребляется. В состав имущества включаются: вещи, деньги, ценные бумаги, имущественные права.
  2. деятельность (процесс) – это может быть деятельность, направленная на создание материального блага (работа) и деятельность, сама по себе удовлетворяющая интересы лица (услуга)
  3. охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации
  4. особо следует указать на такой объект, какимущественный комплекс – это совокупность различных видов имуществ, объединенных хозяйственным назначением, целью использования, юридической судьбой. //предприятие, наследственная масса, имущество реорганизуемого юридического лица
  5. нематериальные блага //имя, честь, достоинство, деловая репутация. Принято считать, что нематериальные блага не регулируются ГП, а только охраняются, т.е. они могут быть объектами только охранительных гражданских правоотношений.

Вопрос об объекте организационных отношений – отношений, связанных с организацией деятельности субъектов гражданских прав //право на информацию о деятельности юр лица, право требования заключения договора. Варианты:

  1. объектом признают состояние организованности общественных отношений – это скорее цель, чем объект
  2. объект основного отношения, т.е. того отношения, которое организуется
  3. само организуемое правоотношение.

Рекомендуем почитать

Наверх